Мтс

Статья 1361. Право преждепользования. Сохранение баланса между добросовестными лицами

Право преждепользования - законное право субъекта, который до дня приоритета, оговоренного в патенте промышленного объекта собственности (вне зависимости от создателя), реализовал и честно применял тождественное решение, а также сделал для этого требуемый объем приготовлений. Объекты права - современные изделия, промышленные модели, изобретения.

Предварительные права пользователя защищают субъект от ответственности за нарушение патентных прав за определенные внутренние коммерческие применения изобретения, которые предшествовали заявке на выдачу патента. Теоретически расширение этой доктрины должно поощрять использование защиты торговой тайны путем изоляции от риска того, что более поздний независимый изобретатель получит патентные права, которые могут быть использованы для исключения владельца коммерческой тайны от практики изобретения. Практически, однако, истинная ценность расширенных ранее прав пользователей не хуже, чем способность субъекта доказать эти права с ясными и убедительными доказательствами - стандарт многих недооценивает.

Право преждепользования: сущность, причины появления

Право преждепользования - вид гражданского права, которое имеет индивидуальный характер и работает только внутри страны. Субъект имеет возможность применить тождественное решение вне зависимости от обладателя без увеличения объемов данного применения. Право преждепользования часто используется в отношении различных промышленных моделей и образцов, а также современных изобретений.

Предварительные права пользователей представляют собой относительно недавнее развитие патентного права. Это положение создало защиту для нарушения патентных прав для «предыдущих пользователей» бизнес-методов, предоставленных что этот способ был сведен к практике и коммерчески использован по меньшей мере за один год до фактической даты подачи патента. Кроме того, в уставе требуется, чтобы эта защита была установлена ​​четкими и убедительными доказательствами. Вместо этого, § 273 теперь обеспечивает защиту для предварительного коммерческого использования любого процесса или машины, производства или состава вещества, используемого в производственном или другом коммерческом процессе.

Сущность права преждепользования. Возможна ситуация, когда в период подачи заявки на в отношении того или иного изобретения, промышленного образца или полезной модели в соответствующее Учреждение, то или иное лицо уже подготовилось к применению объекта или использует его. В этом случае сторона имеет право продолжить применение или использование объекта, то есть воспользоваться правом преждепользования.

Пороговые критерии для вызова предварительной защиты пользователя включают в себя установление того, что изобретение было коммерчески использовано в Соединенных Штатах в связи либо с внутренним коммерческим использованием, либо с передачей длины руки или продажей полезного конечного результата такого коммерческого использования. Это коммерческое использование должно происходить по меньшей мере за один год до начала либо эффективной даты подачи заявленного изобретения, либо квалифицированного публичного раскрытия заявленного изобретения в соответствии с § 102.

Право преждепользования возникает по двум основным причинам:

Лицо провело необходимые мероприятия для последующего применения объекта (промышленного образца, изобретения);

Лицо уже активно применяет объект (изобретение, промышленный образец).

Право преждепользование может проявляться при выполнении таких условий:

Заброшенные коммерческие операции не могут претендовать на установление предварительного использования. Предполагаемый нарушитель должен также добросовестно использовать изобретение и не может утверждать защиту, если он получил изобретение от патентообладателя. Важно отметить, что в уставе предусматривается, что неспособность продемонстрировать разумную основу для утверждения защиты приведет к выплате адвокатских сборов.

Однако есть несколько исключений для общей защиты пользователей. Защита от ответственности за нарушение распространяется только на конкретный предмет, соответствующий квалификационному использованию, и не является общей лицензией по патенту. Статут дополнительно ограничивает права предыдущих пользователей на личную защиту; только субъект, который фактически выполнял или направлял использование или контролирует, контролируется или находится под общим контролем такого субъекта, может утверждать защиту.

Иное лицо получает тождественное решение вне зависимости от создателя, упомянутого в патенте объекта;

Лицо, которое планирует или должно применить тождественное решение, применяет или хотя бы сделало минимальные приготовления, к примеру, оформило техническую документацию, разработало образец и так далее. При этом применение или процесс приготовления должен осуществляться на территории РФ;

Общая характеристика права преждепользования

Предыдущие права пользователя также не могут быть лицензированы, назначены или переданы другому лицу, кроме патентообладателя, за исключением случаев добросовестного перевода действующего концерна. Даже тогда защита применяется только к действиям на сайтах, где изобретение использовалось до более поздней передачи или эффективной даты подачи патента.

Хотя объем предмета, подлежащего защите для предыдущих пользователей, изменился, требование о том, чтобы элементы защиты были установлены четкими и убедительными доказательствами, не имеет. Четкие и убедительные доказательства технически представляют собой медианное бремя доказательства; сложнее установить, чем преобладание доказательств, применяемых в большинстве гражданских дел, но является меньшим стандартом, чем требовательные доказательства, выходящие за рамки разумных сомнений.

Применение тождественного решения (подготовка к применению) или его создание должно быть реализовано до дня приоритета объекта собственности, защищенного специальным патентом. Это условие выступает главной гарантией честности стороны, которая претендует на применение права преждепользования.

Право преждепользования: особенности, доказательство прав в суде



Право преждепользования имеет следующие особенности:

Однако то, что составляет четкие и убедительные доказательства, может быть трудно определить количественно. Ссылаясь на прецедент Верховного суда, одна федеральная избирательная комиссия описала четкий и убедительный стандарт, требующий доказательств, которые порождают в сознании триера факт постоянной убежденности в том, что истина фактического утверждения «весьма вероятна». К сожалению, это и другие подобные определения дают лишь двусмысленное представление о том, какой уровень доказательств необходим, чтобы вызвать это убеждение в сознании типичного присяжного заседателя.

Безвозмездный характер. Сторона, которая применяет данное право, не должна выплачивать вознаграждение другой стороне, являющейся обладателем патента;

Право применения ограничено объемом использования уже запатентованных объектов, оговоренных на день приоритета. В случае если имеет место только приготовление к применению, то последнее ограничивается объемом, равным сделанной на день приоритета подготовки;

Как правило, четкий и убедительный стандарт доказательств требует больше, чем просто свидетельств; он требует подтверждения документальных доказательств. Неопределенность, связанная с доказательствами, необходимыми для удовлетворения бремени доказывания, должна привести к паузе компаниям, полагающимся на предварительную защиту пользователей, чтобы склонить чашу весов в пользу соблюдения торговой тайны над патентом. Успешное накопление и поддержание актуальных четких и убедительных доказательств, вероятно, влечет за собой значительные обязанности по документации и потенциально увеличивающуюся нагрузку на обнаружение, если последуют судебные разбирательства.

Право преждепользования нельзя передавать другой стороне. С другой стороны, право может переходить к новому хозяину при совершении сделки купли-продажи организации (предприятия) как отдельного имущественного комплекса;

Споры о праве преждепользования должны рассматриваться в суде. Преждепользователь может обращаться в судебную инстанцию и требовать установления права преждепользования;

Кроме того, доказательства предшествующего использования, которые не соответствуют четкому и убедительному стандарту, тем не менее могут удовлетворить преобладание порога доказательств для установления нарушения патентов против владельца коммерческой тайны. Тем не менее, поскольку предыдущий пользователь несет бремя доказывания своего собственного поведения, он может проспективно оценивать риски и принимать позитивные действия, чтобы увеличить свои шансы на удовлетворение ясного и убедительного бремени доказывания.

Независимо от того, пересмотренный § 273 представляет собой значимую защиту прав перед использованием прав для торговли скрытые держатели еще не видны. Несомненно, многие факторы должны быть рассмотрены, прежде чем полагаться на защиту. В Апелляционном суде Федерального округа были рассмотрены методы ведения бизнеса для получения права на патентование. Патентоспособность бизнес-методов означала, что дальнейшее использование корпоративными стратегиями коммерческой тайны корпорацией могло бы нарушить патент, заключенный более поздним изобретателем.

Право преждепользования не закрепляется решением судебной инстанции, а проявляется в силу применения или создания промышленного объекта;

Право преждепользования не нуждается в государственной регистрации. Как следствие, выдача публичного документа, который бы подтверждал данное право, не предусмотрена. При выдаче судебного решения последнее является лишь актом, подтверждающим факт существования права преждепользования у того или иного лица в конкретном объеме.

Раздел 273 был предназначен для предоставления владельцам торговых тайлов защиты предыдущих прав, чтобы они могли продолжать используйте бизнес-метод, несмотря на более поздний патент. Он расширил как категории лиц, которые могут заявить о защите и применимых предметах. Он также поднял уровень доказательств, необходимых для успешного утверждения защиты и создал так называемое «университетское исключение», которое устраняет права предварительного пользователя на определенные патенты от некоторых высших учебных заведений и их организаций по передаче технологий.

Право преждепользования может доказываться (устанавливаться) в суде с учетом следующих обстоятельств:

Применение преждепользователем того решения, которое соответствует запатентованному. Данное соответствие (тождественность) доказывается в судебной инстанции;

Независимость процесса создания тождественного решения выражается в особенностях творческой деятельности преждепользования. Решение не должно разрабатываться на базе чертежей, описаний или моделей стороны, которая получила патент на определенный объект;

Когда он сталкивается с исками о нарушении, тяжущийся должен рассмотреть несколько вопросов относительно того, может ли он и должен полагаться на защиту. В пересмотренном § 273 защита больше не ограничивается прямым пользователем коммерческой тайны. Таким образом, сторона, обвиняемая в принудительном или дополнительном нарушении, может быть в состоянии утвердить защиту.

Поскольку использование должно быть в Соединенных Штатах, большинство иностранных сторон не будут квалифицироваться. Защита также может быть доступна преемникам в интересах коммерческого тайного пользователя. Хотя права предварительного пользователя не могут быть назначены, лицензированы или переданы другим сторонам, третье лицо может получить право «в качестве вспомогательной и подчиненной части добросовестного уступки или передачи по другим причинам всего предприятия или направления деятельности к которым относится защита».

Честность в применении решения (законодательно в РФ установлена презумпция невиновности);

Подготовка к применению или применение тождественного решения до дня приоритета, оговоренного в патенте объекта. Длительность применения роли не играет. День приоритета устанавливается с учетом следующих факторов - продажи изготовленного товара, оформления акта ввода в эксплуатацию техники, накладных на товары, акта сдачи или приема услуг, технической документации, факта покупки оборудования для изготовления объекта и так далее;

Однако для преемников в интересе подразделение ограничивает защиту сайтам, в которых предполагаемое нарушение прав было использовано до более поздней даты эффективной подачи заявленного изобретения или даты уступки или передачи такого предприятия или направление бизнеса. Термин «сайт» не определен, оставляя открытым вопрос о том, может ли бизнес на приобретенном участке расширяться и покрываться защитой, или могут ли покрываться участки, находящиеся в собственности до приобретения защиты.

Является ли предмет моего предварительного использования защищенным?

Следовательно, защита может иметь ограниченную ценность для расширяющихся предприятий. Однако защита может быть недоступна в зависимости от заявленного патента, который, как минимум, должен был быть выпущен 16 сентября или после этого. Нужно также рассмотреть происхождение патента.

Объем преждепользования - объем изделий (продукта), который производится с применением объекта, указанного в патенте, или в отношении которого сделаны соответствующие приготовления к производству. При вычислении объема используются следующие факторы - количество уже изготовленных изделий и число товаров, которые могут быть выпущены после проведенных приготовлений.

Например, в определенные периоды исследования эмбриональных стволовых клеток не могли финансироваться федеральным правительством, и, таким образом, права на получение прав по-прежнему могут применяться к таким изобретениям. Еще более усложнив необходимые соображения, в то время как федеральное финансирование может или не может быть разрешено в соответствии с действующими правилами, на момент создания изобретения ситуация могла быть иной. В уставе не указывается «отказ», оставляя старые случаи § 102 в качестве возможного источника для его строительства.


3.7. Право преждепользования и право послепользования.
^ Право преждепользования – это право лица, которое до даты приоритета защищенного патентом объекта промышленной собственности независимо от его автора создало и добросовестно использовало тождественное решение или сделало для этого необходимые приготовления, использовать это решение независимо от патентообладателя без расширения объема такого использования. Право преждепользования применяется в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Право преждепользования возникает при одновременном наличии нескольких условий. Во-первых, тождественное решение должно быть получено другим лицом независимо от автора запатентованного объекта. Во-вторых, тождественное решение должно быть применено лицом, претендующим на право преждепользования, либо, по крайней мере, это лицо должно сделать необходимые приготовления к использованию (разработать образец, подготовить технологическую документацию и т.п.). При этом такое использование или приготовление к использованию должно иметь место на территории Республики Беларусь. В-третьих, создание тождественного решения и его использование (приготовление к использованию) должны иметь место до даты приоритета защищенного патентом объекта промышленной собственности. Данное условие является объективной гарантией добросовестности лица, претендующего на право преждепользования.

Передача прав преждепользования на объекты промышленной собственности

Теоретически отказ может быть проблемой, когда предыдущее использование было переработано до или после учреждения иска, когда использование является сезонным или иным образом периодическим, или место использования изменилось. Никто не может предсказать объем будущей заявленной патентной заявки и, таким образом, какие детали будут иметь отношение к защите, чтобы соответствовать четкому и убедительному доказательству. Возможно, потребуется вести подробные отчеты о процессе коммерческой тайны и всех связанных с этим аспектах.

Право преждепользования носит безвозмездный характер. Лицо, пользующееся данным правом, не обязано платить вознаграждение патентообладателю. При этом право преждепользования ограничивается тем объемом применения запатентованного, который был достигнут на дату приоритета, либо, если имело место только приготовление к использованию – объемом, соответствующим сделанным на дату приоритета приготовлениям.

Например, если владелец торговой тайны сохраняет доказательства только трех элементов претензии, поскольку они считаются относящимися к его коммерческой тайне, может быть недостаточно доказательств для установления предварительного коммерческого использования в отношении заявки на патент, которая имеет четвертый элемент, который практикуется.

Сохранение баланса между добросовестными лицами

Существуют риски, которые могут помешать квалифицированному субъекту отстаивать защиту. Как минимум, стоимость и инвазивность открытия увеличится. Это будет распространяться на вопросы добросовестности, деривации и оставления. Субъект, признающий контроль в соответствии с подразделом, должен также ожидать обнаружения относительно этого «контроля» и попыток общего обнаружения от других лиц, даже если они не являются сторонниками иска.

Право преждепользования не может быть передано другому лицу. В то же время это право переходит к новому владельцу в случае продажи предприятия как имущественного комплекса.

^ Право послепользования – это право лица, которое в период с момента прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и до его восстановления использовало защищенный патентом объект или сделало необходимые к этому приготовления, в дальнейшем использовать это решение без расширения объема такого использования. Речь идет о случаях прекращения действия патента в связи с неуплатой патентообладателем ежегодной пошлины за поддержание патента в силе.

В отношении права послепользования законодатель также устанавливает требование о нерасширении объема использования. Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

^ II. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, их товаров, работ, услуг.
1. Фирменные наименования.
Норма ст. 50 ГК устанавливает, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

Фирменное наименование – это то наименование, под которым коммерческая организация выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников предпринимательской деятельности.

В фирменном наименовании выделяют две части: корпус фирмы и добавления . Корпус фирмы - обязательная часть фирменного наименования, в которой сообщается об организационно-правовой форме коммерческого юридического лица (открытое акционерное общество, частное унитарное предприятие, производственный кооператив и др.). Корпус фирмы дополняется добавлением, которое позволяет отличить данную коммерческую организацию от других организаций

Фирменное наименование юридического лица определяется его учредителями при образовании юридического лица, указывается в его учредительных документах и подлежит регистрации путем включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытый для всеобщего ознакомления.

Выбранное учредителями коммерческой организации наименование подлежит обязательному предварительному согласованию с органами Министерства юстиции. Перечень оснований, по которым может быть отказано в согласовании наименования, определен в Положении о согласовании наименований коммерческих и некоммерческих организаций , утвержденном постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 26.12.2002 г. № 37.

Коммерческая организация, фирменное наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право использовать фирменное наименование на товарах, их упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официальных бланках и иной документации, связанной с его деятельностью, а также при демонстрации товаров на выставках и ярмарках, проводимых на территории Республики Беларусь .

Поскольку юридическому лицу предоставлено исключительное право использовать фирменное наименование, оно вправе требовать от любого третьего лица воздержания от совершения каких-либо действий, нарушающих права на фирменное наименование обладателя таких прав. Незаконное использование фирменного наименования может повлечь значительный ущерб деловой репутации юридического лица, фирменное наименование которого было использовано без его разрешения, и негативно влиять на честь и достоинство учредителей (участников) юридического лица, а в конечном счете привести к убыткам владельца фирменного наименования. Тот, кто использовал фирменное наименование юридического лица, обязан возместить убытки понесшего их юридического лица.

Фирменное наименование неотделимо от юридического лица, поэтому отчуждение и переход права на фирменное наименование не допускается, кроме случаев реорганизации юридического лица и отчуждения предприятия в целом. Право на фирменное наименование действует бессрочно; его действие прекращается с ликвидацией юридического лица или с изменением его фирменного наименования.
^ 2. Товарные знаки и знаки обслуживания
2.1. Понятие и функции товарного знака
Товарный знак (знак обслуживания) - это обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или услуг других лиц (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»).
Назначение и правовой режим товарного знака и знака обслуживания одинаковы. Их единственное отличие состоит в том, что товарный знак используется для отличия товаров, а знак обслуживания – для отличия работ и услуг. Поэтому в дальнейшем будет использоваться единый термин – «товарный знак», обозначающий и собственно товарные знаки, и знаки обслуживания.

Функции товарного знака:

идентификационная – товарный знак обеспечивает отличие товара одного производителя от аналогичного товара другого производителя;

информационная – товарный знак обеспечивает донесение до потребителя товара сведений и качестве товара, позволяя потребителю делать осознанный выбор;

рекламная - товарный знак является инструментом продвижения товара на рынке.
^ 2.2. Виды товарных знаков
Классификация товарных знаков может быть проведена по нескольким основаниям:

1) по форме выражения различаются словесные, изобразительные, объемные, комбинированные, звуковые, обонятельные, световые знаки.

2) по числу субъектов права на использование товарного знака знаки делятся на индивидуальные и коллективные;

3) по степени известности среди потребителей товарные знаки подразделяются на обычные и общеизвестные.

Рассмотрим эти классификации более подробно.

^ 1. Классификация товарных знаков по форме выражения. Несмотря на существующее многообразие форм выражения товарного знака действующее законодательство Республики Беларусь содержит ограничительный подход. Согласно ст.1 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» в качестве товарных знаков регистрируются обозначения, которые могут быть представлены в графической форме : словесные, включая имена собственные, буквенные, цифровые, изобразительные, сочетания цветов, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений.

Наиболее распространенными являются словесные товарные знаки . По оценкам специалистов на словесные обозначения приходится около 80% всех используемых в мире товарных знаков. Примерами словесных товарных знаков являются существующие слова, придуманные слова, имена, числа, аббревиатуры.

Изобразительные товарные знаки представляют собой различного рода обозначения, воспринимаемые только визуально. Примерами изобразительных товарных знаков могут быть обозначения с отвлеченным символическим содержанием, изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, комбинации линий или фигур на плоскости.

Объемные товарные знаки представляют собой трехмерные формы, относящиеся к товару либо его упаковке (форма бутылки, форма детского мыла в виде фигурки животного и др.).

Комбинированные товарные знаки представляют собой обозначения, создаваемые на основе возможных сочетаний словесных, изобразительных и объемных обозначений. Наиболее распространенными являются комбинированные товарные знаки, сочетающие словесные и изобразительные элементы.

^ 2. Классификация товарных знаков по числу субъектов права на использование . Индивидуальным является товарный знак, право на использование которого принадлежит только одному лицу.

Коллективным является товарный знак объединения юридических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Коллективный знак призван индивидуализировать продукцию, полученную в результате совместной деятельности на рынке нескольких производителей.

^ 3. Классификация товарных знаков по степени известности среди потребителей. В отличие от обычных, общеизвестные товарные знаки пользуются высокой степенью известности у потребителей, что требует предоставления таким знакам особых условий охраны. Недобросовестное использование общеизвестных знаков может вызвать отрицательные последствия в виде введения покупателей в заблуждение относительно товара или его производителя, соответственно, правовая охрана общеизвестных знаков устанавливается, в первую очередь, с целью пресечения недобросовестной конкуренции.

В Республике Беларусь признание товарного знака общеизвестным осуществляется в административном порядке. Решение принимается Апелляционным советом при патентном органе по результатам рассмотрения заявления о признании соответствующего товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь. В заявлении должна содержаться информация об обстоятельствах, на основании которых можно сделать вывод о том, что товарный знак является общеизвестным. Такая информация, в частности, может быть представлена сведениями о степени известности или признания товарного знака в соответствующем секторе общества, об узнаваемости товарного знака фактическими и (или) потенциальными потребителями соответствующего товара, о продолжительности использования товарного знака, об объеме реализации товаров (услуг), обозначенных товарным знаком, и др.

Признание товарного знака общеизвестным влечет предоставление такому знаку абсолютной правовой охраны. Владелец общеизвестного товарного знака вправе препятствовать регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с его знаком в отношении любых категорий товаров и услуг, а также преследовать каждого, кто использует такое обозначения в отношении любых категорий товаров и услуг.
^ 2.3. Порядок регистрации товарного знака. Абсолютные и иные основания для отказа в регистрации товарного знака.

Правовая охрана товарного знака в Республике Беларусь осуществляется на основании его регистрации в патентном органе. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, и содержит изображение товарного знака.

Владельцами товарного знака могут выступать физические и юридические лица.

^ Заявка на регистрацию товарного знака подается в патентный орган. Состав и содержание заявки, требования к документам, входящим в ее состав и требования к оформлению заявки определены в ст. 6 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Экспертиза поданной заявки включает предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения .

Предварительная экспертиза проводится в 2-х месячный срок с даты ее поступления в патентный орган. В ходе проведения предварительной экспертизы проверяются состав необходимых документов, правильность оформления заявки, уплата пошлины. Заявителю может быть предложено внести в материалы заявки исправления, дополнения или изменения. По результатам предварительной экспертизы заявителю сообщается о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в этом. При принятии заявки к рассмотрению устанавливается приоритет этой заявки.

Приоритет товарного знака может определяться как по дате подачи заявки, так и на основании Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая предоставляет лицу, подавшему заявку на регистрацию товарного знака в стране, участвующей в конвенции, в течение 6 месяцев подавать заявки в других странах, участвующих в конвенции, с сохранением в качестве даты приоритета даты подачи первой заявки.

Не всякое обозначение товара может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Закон называет две группы оснований для отказа в регистрации товарного знака: абсолютные и иные основания . Деление оснований для отказа в регистрации на две названные группы вполне обоснованно: абсолютные основания для отказа в регистрации связанны со свойствами самого обозначения, заявляемого на регистрацию; иные основания связаны с тем, что в случае регистрации заявляемого обозначения в качестве товарного знака могут быть нарушены права или законные интересы других лиц. Поэтому наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации может определить само патентное ведомство, в первую очередь, оценить способность данного обозначения выполнять функции товарного знака. Иные основания для отказа в регистрации должны дать ответ на вопрос, не будет ли заявленное обозначение нарушать права третьих лиц, и ответ на этот вопрос во многих случаях может быть получен только после регистрации знака.

В ст. 4 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» приводится перечень абсолютных оснований для отказа в регистрации в качестве товарных знаков. Это обозначения:

Не имеющие признаков различия;

Вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

Являющиеся общепринятыми символами и терминами;

Состоящие исключительно из знаков, используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также места и времени их производства или сбыта;

Представляющие собой форму товара или его упаковку, отличающиеся исключительно или главным образом сущностью или природой товара, необходимостью достижения технического результата, существенной ценностью товара.

Все эти обозначения могут включаться в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если не занимают в нем доминирующего положения.

Также не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:

Представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государства, флаги, эмблемы и сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;

Являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, места его происхождения или его изготовителя;

Противоречащие публичному порядку, принципам гуманности и морали.

В ст. 5 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» содержит перечень иных оснований для отказа в регистрации изображения в качестве товарных знаков. Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, повторяющие:

Известные в Беларуси фирменные наименования (или их части) в отношении однородных товаров;

Промышленные образцы, если промышленный образец обладает более ранним приоритетом по сравнению с заявленными на регистрацию товарными знаками;

Наименования мест происхождения товаров, охраняемые в Республике Беларусь;

Названия известных в Республике Беларусь произведений, цитаты или персонажи из них, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права;

Фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Республике Беларусь лиц без согласия таких лиц или их наследников, а также знаки систем сертификации, охраняемые в установленном законодательством порядке.

^ Экспертиза заявленного обозначения производится по завершению предварительной экспертизы. В ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, предъявляемым к товарному знаку. По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. При положительном решении экспертизы заявленного обозначения патентный орган регистрирует товарный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь и выдает владельцу свидетельство на товарный знак.

^ Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с даты подачи заявки в патентный орган. Этот срок может быть продлен по заявлению владельца знака, поданному в течение последнего года ее действия. Продление этого срока может быть неоднократно, каждый раз на 10 лет. Таким образом, максимальный срок охраны товарного знака законом не ограничен.
^ 2.4. Содержание права на товарный знак
Исключительное право на товарный знак означает исключительное право владельца использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.
Исключительное право на товарный знак выражается как в праве самого правообладателя совершать определенные действия, так и запрещать использование знака всем третьим лицам. Нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.

Особенностью содержания исключительного права на товарный знак является то, что оно изначально разделено на сферы применения – товарный знак действует в отношении тех классов товаров и услуг, которые определены при его регистрации и указаны в свидетельстве на товарный знак.

^ 2.5. Прекращение охраны товарного знака

Прекращение охраны товарного знака возможно в двух формах: путем признания регистрации знака недействительной и путем прекращения действия регистрации.

^ Регистрация товарного знака может быть признана недействительной:

Полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований правовой охраны товарного знака и при наличии хотя бы одного из абсолютных оснований для отказа в регистрации;

Полностью или частично, но только в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене при наличии хотя бы одного из иных оснований для отказа в регистрации;

В течение всего срока ее действия на том основании, что товарный знак превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара определенного рода .

При признании регистрации недействительной в связи с поступлением заявки с более ранним приоритетом не имеет значения, когда поступила заявка с более ранним приоритетом - до или после регистрации.

Любое лицо в указанные выше сроки может подать возражение против регистрации товарного знака в Апелляционный совет.

^ Действие регистрации товарного знака прекращается по одному из следующих оснований:

По истечении срока ее действия, если срок не был продлен по заявлению владельца товарного знака;

В связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых пяти лет после даты его регистрации на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь;

В связи с использованием коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками;

По письменному заявлению об отказе от регистрации владельца товарного знака;

В случае ликвидации юридического лица или смерти физического лица - владельца товарного знака и отсутствии правопреемников.

^ 3. Географические указания
3.1. Географические указания как средство индивидуализации товара

Для индивидуализации товара в гражданском обороте важно не только использование товарного знака его производителя. Издавна о качестве товара судили по тому, где этот товар произведен. Дамасская сталь, чешское стекло, китайский фарфор, швейцарские часы, французские вина - вот несколько исторических примеров того, как упоминание места происхождения ассоциируется с определенным качеством товара. Упоминание места происхождения товара в данном случае выполняет практически те же функции, что и товарный знак – отличает данные товары от однородных, но происходящих из другой местности, выполняет рекламную функцию и т.д.; именно поэтому наименования мест происхождения товаров с некоторых пор стали охраняться наряду с товарными знаками.

Закон Республики Беларусь «О географических указаниях» регулирует отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием географических указаний. При этом используемое в законе понятие «географическое указание» является родовым и включает в себя два самостоятельных понятия – «наименование места происхождения товара» и «указание происхождения товара».
^ 3.2. Наименование места происхождения товара
Наименование места происхождения товара – это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для этого географического объекта природными или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих факторов (п.2 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О географических указаниях»).
Правовая охрана наименования места происхождения товара предоставляется на основании его регистрации и состоит в обеспечении права владельца свидетельства на зарегистрированное наименование использовать его на товарах.

Закон «О географических указаниях» подробно регламентирует процедуру регистрации наименования происхождения товара. На основании поданной заявки патентный орган проводит экспертизу, и в случае положительного решения выдает свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара, действующее в течение десяти лет с даты подачи заявки, с возможностью продления этого срока на десять лет неограниченное число раз. При этом право пользования наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому юридическому и физическому лицу, находящемуся в данном географическом объекте, независимо от того, было ли данное наименование ранее зарегистрировано другим лицом из данного географического объекта, производящим товар с теми же свойствами.

Если речь идет о предоставлении охраны наименованию места происхождения товара, находящемуся в другом государстве, то в этом случае правовая охрана предоставляется в Республике Беларусь при условии, что это наименование зарегистрировано в стране происхождения товара и это указание используется в стране происхождения товара. Данное обстоятельство представляется немаловажным, поскольку не секрет, что преимущественное большинство наименований мест происхождения товаров, которые будут зарегистрированы в Республике Беларусь, будут иностранного происхождения.
Права владельца наименования места происхождения товара обеспечиваются установленным законом запретом в отношении всех остальных лиц, не имеющих свидетельства на данное наименование, не только использовать собственно зарегистрированное наименование, но также использовать в переводе или в сочетании со словами «вид», «род», «тип» и т.п., а равно использовать сходное обозначение, способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Кроме того, лицо, имеющее право пользования как наименованием места происхождения товара, так и указанием происхождения товара вправе требовать от нарушителя прекращения незаконного использования указания или обозначения, сходного с ним до степени смешения, удаления его с товара, упаковки и т.п., уничтожения изготовленных изображений географического указания, а если это невозможно – изъятия и уничтожения товара и (или) упаковки, а также возмещения понесенных убытков.
^ 3.3. Указание происхождения товара
Указанием происхождения товара является обозначение, прямо или косвенно указывающее на место действительного происхождения или изготовления товара (п.3 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О географических указаниях»).
Указание происхождения товара может быть представлено в виде названия географического объекта (например, «Сделано в Беларуси»), так и представлено в виде изображения, однозначно ассоциируемого с определенным географическим объектом (герб города, государственный флаг, известный символ, ассоциируемый с определенным городом или государством).

Отличие указания происхождения товара от наименования места происхождения товара состоит в том, что в этом случае качественные характеристики товара не имеют значения, а используемое обозначение призвано дать потребителю достоверную информацию о действительном месте производства (происхождения) товара.

Правовая охрана указания происхождения товара осуществляется без регистрации - на основании использования этого указания и состоит в недопущении использования ложных (фальшивых) указаний происхождения товара, а также указаний, вводящих потребителя в заблуждение в отношении действительного места происхождения товара.

III. Правовая охрана нераскрытой информации
^ 1.1. Понятие нераскрытой информации и условия ее охраны
Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммерческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), не известной третьим лицам (нераскрытая информация), имеет право на защиту этой информации от незаконного использования (ст.1010 ГК).
Право на защиту нераскрытой информации возникает в том случае, если соблюдаются условия, установленные в ст.140 ГК в отношении коммерческой тайны. Статья 140 ГК устанавливает, что информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда:

1) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

2) к ней нет свободного доступа на законном основании;

3) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Коммерческая ценность информации означает интерес к приобретению этой информации третьими лицами. Отсутствие свободного доступа к информации означает невозможность получения ее из открытых источников любым заинтересованным лицом любым законным образом, в том числе и на платной основе. Принятие владельцем информации мер к охране ее конфиденциальности на практике выражается в применении комплекса мер юридического, организационного и технического характера; для соблюдения данного условия достаточным является принятие работниками организации, которой принадлежит нераскрытая информация, обязательства о ее неразглашении.

Право на нераскрытую информацию законодатель определяет через запрет на ее раскрытие. Этим данный институт принципиально отличается от других институтов права интеллектуальной собственности, которые определяют права лица в отношении результата его интеллектуальной деятельности как исключительное право. Если обладатель новых знаний, составляющих нераскрытую информацию, не хочет делиться ими с обществом, то и государство предоставляет ему не исключительное право, а лишь охрану от несанкционированного заимствования этой информации третьими лицами. Если провести аналогии с правом собственности, то такой подход состоял бы не в признании за собственником правомочий владения, пользования и распоряжения, а только в защите от воровства. Поэтому можно говорить о том, что правовая охрана нераскрытой информации обеспечивается путем закрепления за ее обладателем не исключительного права, а права на неразглашение принадлежащей ему конфиденциальной информации с запретом получения этой информации третьими лицами незаконными способами.
^ 1.2. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау)

Разновидностью нераскрытой информации являются секреты производства (ноу-хау) . Термин «ноу-хау» в переводе с английского означает «знать как» - сокращение от выражения «знать, как это сделать». Впервые термин «ноу-хау» был использован в судебном споре, рассматривавшемся в 1916 г. американским судом, в котором истец попытался определить предмет истребуемой правовой защиты следующим образом: «… это просто наше знание, которое мы, конечно, держали в секрете, об эксплуатации машин, а также способов работы на них, и в какой-то мере способ продвижения товара на рынок» 6 . Этот термин получил широкое распространение и был воспринят правовыми системами многих стран; при этом в качестве синонимов ноу-хау в законодательстве ряда стран используются также такие понятия, как «деловой секрет» и «производственный секрет».

В мировой практике ноу-хау понимается преимущественно как знания и опыт технического характера. Международная торговая палата в свое время определила ноу-хау как совокупность сведений, профессиональных знаний и опыта в процессе изготовления и технического осуществления производства какого-либо продукта 7 .

Секреты производства (ноу-хау) названы «в том числе» в рамках общего понятия «нераскрытая информация», поэтому для их охраны также необходимо соблюдение всех условий, установленных в отношении охраны коммерческой тайны.

Ноу-хау – это не информация о чем-то, а информация о том, как сделать что-то. При этом данное понятие не ограничивается только научно-технической и технологической документацией и опытными образцами, а включает в себя всю совокупность имеющегося на предприятии собственного производственного опыта во всех его разновидностях.

Сведения, составляющие ноу-хау, можно условно разделить на три группы:

1) технические решения, относящиеся к продукции или технологии ее производства охраноспособные в качестве объектов промышленной собственности (в первую очередь, изобретений), но не защищенные патентами;

2) технические и организационные решения, относящиеся к производству продукции, не охраноспособные в качестве объектов права промышленной собственности;

3) иной профессиональный опыт, который может быть использован при производстве продукции.

Чаще всего ноу-хау составляют именно патентоспособные результаты научно-технического творчества. Что же побуждает производителей отказываться от патентования в пользу охраны технических решений в качестве ноу-хау? Во-первых, охрана в качестве ноу-хау не требует соблюдения каких-либо формальностей в виде подачи заявки в патентный орган, уплаты пошлины за выдачу патента и поддержание его в силе, и наступает автоматически, если выполняются условия, установленные в ст.140 ГК. Во-вторых, если срок действия патента ограничен (максимальный срок действия патента – патента на изобретение – составляет 20 лет), то срок охраны ноу-хау может быть более продолжительным, поскольку ограничивается только временем действия трех условий, установленных в ст.140 ГК. В-третьих, если обеспечиваемое патентом исключительное право может быть в ряде случаев ограничено (так, в случае неиспользования или недостаточного использования запатентованного объекта в течение определенного времени любое заинтересованное лицо может требовать от патентообладателя заключения лицензионного договора в принудительном порядке), то охрана в качестве ноу-хау обеспечивает его владельцу абсолютную монополию на составляющую ноу-хау информацию. Кроме того, в ряде случаев патент не может обеспечить эффективную защиту изобретения или иного объекта права промышленной собственности, поскольку его использованием признается использование в производимой продукции всех указанных в патенте признаков объекта. Опубликование описания изобретения или иного объекта промышленной собственности дает возможность другому лицу свободно использовать данную информацию как существующий уровень техники для создания на его основе своих технических решений, отличающихся от запатентованного.

Охрана в качестве ноу-хау может не исключать, а сопутствовать получению патента. Наиболее грамотные заявители оформляют документы на получение патента таким образом, чтобы описания объекта было достаточно для квалификации его в качестве изобретения, полезной модели и т.п., но недостаточно для внедрения в производстве без помощи разработчика. Эта сопутствующая информация, охраняемая в качестве ноу-хау, делает патентную охрану более эффективной.
Вопросы для повторения

К части I. «Патентное право».
1. Что такое изобретение и каковы условия предоставления ему правовой охраны?.

2. В чем состоит отличие полезной модели от изобретения?

3. Что такое промышленный образец и каковы условия предоставления ему правовой охраны?

4. Кто может получить патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения?

5. Какие основные функции выполняет патент?

6. При каких условиях объекты промышленной собственности признаются служебными?

7. В чем состоит отличие основных систем патентования: явочной, проверочной и системы с отложенной экспертизой?

9. Что такое приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растений и его значение?

10. Какие условия должны соблюдаться для реализации права преждепользования?

К части II. «Средства индивидуализации участников гражданского оборота, их товаров, работ, услуг».

1. В чем состоит назначение фирменного наименования?

2. Что такое товарный знак?

3. В чем состоят особенность правовой охраны общеизвестного товарного знака?

4. Почему основания для отказа в регистрации товарного знака подразделяются на абсолютные и иные?

5. В чем состоит отличие наименования места происхождения товара от указания происхождения товара?
К части III. «Правовая охрана нераскрытой информации»

1. Какие условия необходимы для предоставления правовой охраны нераскрытой информации?

2. Дайте определение понятию «секреты производства (ноу-хау).

3. Какие преимущества имеет охрана технических решений в режиме «ноу-хау»?
Тесты для самоконтроля
^ 1. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется:

а) описанием и чертежами;

б) рефератом;

в) формулой.
2. Полезная модель – это:

а) техническое решение, относящееся к устройствам и являющееся новым и промышленно применимым;

2) техническое решение, определяющее внешний вид изделия и являющееся новым и промышленно применимым;

3) техническое решение, относящиеся к продукту или способу и являющееся новым и промышленно применимым.
^ 3. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется:

а) описанием промышленного образца;

б) совокупностью существенных признаков, представленных на изображении изделия;

в) формулой.
^ 4. Право преждепользования – это:

а) преимущественное право лица, использовавшего защищенный патентом объект промышленной собственности на основании лицензионного договора, возобновить договор на новый срок.

б) право лица, которое до даты приоритета защищенного патентом объекта промышленной собственности независимо от его автора создало и добросовестно использовало тождественное решение, использовать это решение независимо от патентообладателя;

в) право лица, которое не знало о том, что используемое им техническое решение защищено патентом, использовать это решение при условии выплаты патентообладателю соразмерной компенсации;
^ 5. Лицо, обладающее нераскрытой информацией, имеет право на ее защиту, если:

а) к информации нет свободного доступа на законном основании;

б) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности;

в) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.
^ 6. Ноу-хау – это:

а) запатентованные, но не используемые технические решения;

б) информация технического характера, недоступная третьим лицам;

в) секреты производства.
^ 7. Право на фирменное наименование возникает на основании:

а) регистрации фирменного наименования в патентном органе;

б) использования фирменного наименования организации в коммерческой деятельности;

в) регистрации коммерческой организации в установленном порядке.
^ 8. Коллективный товарный знак – это:

а) товарный знак, принадлежащий объединению юридических лиц;

б) товарный знак, предоставленный пользователю по договору франчайзинга;

в) товарный знак, предназначенный для обозначения товаров нескольких производителей, обладающих едиными качественными или иными общими характеристикам.
^ 9. Общеизвестный товарный знак – это:

а) товарный знак, признанный в установленном порядке общеизвестным;

б) товарный знак, владелец которого может использовать его в отношении любых категорий товаров и услуг;

в) товарный знак, владелец которого вправе запрещать другим лицам использование этого знака в отношении любых категорий товаров и услуг.
^ 10. Географическими указаниями являются:

а) товарные знаки, в которых используются названия государств;

б) обозначения, прямо или косвенно указывающие на место действительного происхождения или изготовления товара;

в) названия населенных пунктов, используемые для обозначения товаров, особые свойства которых исключительно или главным образом определяются характерными для этих населенных пунктов природными условиями или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих факторов.

Литература

Нормативный материал

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 415-З // Ведамасці Нац. Сходу Рэсп. Беларусь. -1999. - №7-9. - Ст.101.

2. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы: Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2003. - № 1. - 2/909.

3. О патентах на сорта растений: Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII // Ведомости Верх. Совета Респ. Беларусь. – 1995. - № 19. – Ст. 235.;

4. О правовой охране топологий интегральных микросхем: Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 214-З // Ведомости Нац. Собрания Респ. Беларусь. – 1999. – № 1. - Ст.3.

5. О патентных пошлинах: Указ Президента Республики Беларусь от 24 августа 2006 г. № 513 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. - № 142. - 1/7840;

6. О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII // Ведамасці Нац. Сходу Рэсп. Беларусь. -2000. - №33. - Ст.468.

7. О географических указаниях: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 127-З // Национальн. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -2002. -№84. – 2/876.

8. Положение о коммерческой тайне: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 6 ноября 1992 г. № 670 // Збор пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. - 1992. - № 32. - Ст.570;
Основная

1. Городов, О.А. Патентное право: учеб. пособие / О.А. Городов. - М.: Проспект, 2005. – 541 с.

2. Городов, О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О.А. Городов. - М: Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

3. Кудашов, В.И. Интеллектуальная собственность: охрана и реализация прав, управление: учеб. пособие / В.И. Кудашов. - Минск: БНТУ, 2004. – 321 с.

4. Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник / А.П. Сергеев. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2005. – 751 с.
Дополнительная

1. Гуринович, А.И. Как оформить материалы заявки на изобретение и полезную модель: практич. пособие / А.И. Гуринович. – Минск: РУП «РУПИС», 2002. – 190 с.

2. Дозорцев, В.А. Понятие секрета промысла (ноу-хау) / В.А. Дозорцев // Вестник Высшего арбитражного суда Рос. Федерации. - 2001. - №7. - С. 99-113.

3. Кудашов, В.И. Организация патентно-лицензионной работы на предприятии: курс лекций / В.И. Кудашов. - Минск: БГПА, 2001. – 54 с.

4. Мэггс, П. Интеллектуальная собственность. / П. Мэггс, А.П. Сергеев - М.: Юристъ, 2000. - 400 с.

5. Шестимиров, А.А. Промышленные образцы: учеб. Пособие / А.А. Шестимиров, А.А. Минаев. –М.: ВНИИПИ, 1995. – 397 с.

6. Шестимиров, А.А. Товарные знаки: учеб. Пособие / А.А. Шестимиров. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1996. – 293 с.

7. Штумпф, Г. Договор о передаче ноу-хау / Г. Штумпф; пер. с немец. -М.: Изд-во «Прогресс», 1976. - 376 с.
Ответы на тесты

1 – «в»; 2 – «а»; 3 – «б»; 4 – «б»; 5 – «а», «б», «в»; 6 – «б», «в»; 7 – «в»; 8 – «а», «в»; 9 – «а», «в»; 10 – «б», «в».